Decizie · Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept

Decizia nr. 81/2017

referitoare la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 42 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, , cu modificările și completările ulterioare

prezumat în vigoare republicat

Data actului
6 noiembrie 2017
Emitent
Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept
Publicat în
Monitorul Oficial nr. 49 din 18 ianuarie 2018 (republicare)
Citează
16 acte
Structură
1 articol · 49.440 caractere
Sursă
legislatie.just.ro

Legături cu alte acte

Ce face acest act

Republică 1

  • Legea nr. 10/2001 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 -…

Interpretează 1

  • Legea nr. 10/2001 8 februarie 2001 (prevederi anume) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 -…

Dosar nr. 1.914/1/2017

Lavinia Curelea

- președintele delegat al Secției I civile - președintele completului

Beatrice Ioana Nestor

- judecător la Secția I civilă

Florentin Sorin Drăguț

- judecător la Secția I civilă

Rodica Susanu

- judecător la Secția I civilă

Nina Ecaterina Grigoraș

- judecător la Secția I civilă

Simona Gina Pietreanu

- judecător la Secția I civilă

Aurelia Rusu

- judecător la Secția I civilă

Crețu Dragu

- judecător la Secția I civilă

Carmen Georgeta Negrilă

- judecător la Secția I civilă

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept învestit cu soluționarea Dosarului nr. 1.914/1/2017 este constituit conform dispozițiilor

art. 520 alin. (6) din Codul de procedură civilă , raportat la

art. XIX din Legea nr. 2/2013

privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a

Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă , cu modificările ulterioare, și ale

art. 27^4 alin. (1) din Regulamentul

privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Ședința este prezidată de doamna judecător Lavinia Curelea, președintele delegat al Secției I civile a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

La ședința de judecată participă doamna Mihaela Lorena Mitroi, magistrat-asistent desemnat în conformitate cu dispozițiile

art. 27^6 din Regulamentul

privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ia în examinare sesizarea formulată de Tribunalul Cluj - Secția civilă în Dosarul nr. 3.633/211/2016 în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile.

Magistratul-asistent prezintă referatul cauzei, arătând că la dosar au fost depuse practica judiciară identificată și punctele de vedere teoretice ale instanțelor naționale, precum și raportul întocmit de judecătorul-raportor. Se mai referă că raportul a fost comunicat părților, în conformitate cu dispozițiile

art. 520 alin. (10) din Codul de procedură civilă , fiind depus de către apelanta-reclamantă, prin avocat, un punct de vedere privind chestiunea de drept supusă judecății, însoțit de practică judiciară și înscrisuri doveditoare.

Doamna judecător Lavinia Curelea, președintele completului, constată că nu există chestiuni prealabile sau excepții, iar Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept rămâne în pronunțare asupra sesizării privind pronunțarea unei hotărâri prealabile.

ÎNALTA CURTE,

deliberând asupra chestiunii de drept cu care a fost sesizată, constată următoarele:

I.

Titularul și obiectul sesizării

1.

Tribunalul Cluj - Secția civilă a dispus, prin Încheierea din data de 6 aprilie 2017, în Dosarul nr. 3.633/211/2016, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în baza

art. 519 din Codul de procedură civilă , în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: Dacă prevederile

art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995

pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, sunt aplicabile ulterior datei de 14 februarie 2001, având în vedere prevederile

art. 52

și

art. 42 alin. (3) din Legea nr. 10/2001

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

II.

Expunerea succintă a procesului în cadrul căruia s-a invocat chestiunea de drept

2.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca - Secția civilă la data de 4 martie 2016, cu nr. 3.633/211/2016, reclamanta a solicitat, în contradictoriu cu pârâții Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca și municipiul Cluj-Napoca, obligarea acestora la efectuarea formalităților de vânzare cu privire la apartamentul situat în Cluj-Napoca, județul Cluj, ce face obiectul Contractului de închiriere nr. xxxxx/1999 încheiat cu Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, precum și obligarea pârâților la plata de penalități în cuantum de 500 lei pe zi de întârziere, de la data rămânerii definitive a hotărârii pronunțate și până la îndeplinirea obligației, conform

art. 906 alin. (2) din Codul de procedură civilă , cu cheltuieli de judecată.

3.

Prin Sentința civilă nr. 8.105 din 28 septembrie 2016, prima instanță a respins acțiunea.

4.

S-a reținut că reclamanta ocupă locuința situată în Cluj-Napoca, județul Cluj, în temeiul Contractului de închiriere nr. xxxxx/1999 încheiat cu Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca și a solicitat obligarea pârâților la încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la acest imobil, motivat de calitatea sa de chiriaș și de faptul că imobilul nu a fost revendicat de foștii proprietari.

5.

Raporturile de locațiune dintre părți s-au născut la data de 8 iulie 1999,

art. 9 din Legea nr. 112/1995

pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare

(Legea nr. 112/1995) , nefiind incident în cauză, conform prevederilor

Normelor metodologice

privind aplicarea

Legii nr. 112/1995

pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, stabilite prin

Hotărârea Guvernului nr. 20/1996 , republicate

(Normele metodologice

privind aplicarea

Legii nr. 112/1995 ).

Legea nr. 10/2001

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare ( Legea nr. 10/2001 ), nu a abrogat prevederile

Legii nr. 112/1995

privitoare la înstrăinarea către chiriași a spațiilor proprietatea unităților locale. Prin urmare,

art. 42 din Legea nr. 10/2001

nu stabilește anumite condiții în care se poate face înstrăinarea, ci doar prevede că înstrăinarea se face potrivit legislației care permite acest lucru. Or, singura lege care să permită o astfel de vânzare este

Legea nr. 112/1995

care fixează regulile după care se face vânzarea, iar

Normele metodologice

privind aplicarea

Legii nr. 112/1995

( art. 6 ) au recunoscut dreptul de a cumpăra imobilele numai chiriașilor care au contract de închiriere valabil încheiat la data intrării în vigoare a

Legii nr. 112/1995 , condiție pe care reclamanta nu o îndeplinește, contractul său de închiriere fiind încheiat la data de 8 iulie 1999.

6.

Cât privește sintagma „pot fi înstrăinate“ folosită de legiuitor în dispozițiile

art. 42 din Legea nr. 10/2001 , legea nu

stabilește o obligație în sarcina deținătorului actual, ci o facultate a acestuia, întrucât în caz contrar s-ar încălca dreptul de proprietate prevăzut de

art. 489 din Codul civil , garantat de

Constituția României

și de

art. 1 din Primul Protocol adițional

la

Convenția

pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

7.

În cazul în care ar exista o derogare de la principiul libertății contractuale, aceasta ar fi fost prevăzută expres de către legiuitor, având în vedere că este vorba de o restrângere a drepturilor subiecților de drept. În acest sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că ingerința statului în exercițiul drepturilor cu caracter patrimonial trebuie să fie prevăzută de lege, să urmărească o cauză de utilitate publică, să fie conformă normelor de drept intern și să respecte un raport de proporționalitate între mijloacele folosite și scopul vizat (Hotărârea din 21 februarie 1986, pronunțată în Cauza James și alții împotriva Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord). Ca atare, instanța a apreciat că prin obligarea pârâților la vânzarea imobilului s-ar încălca

Primul Protocol adițional

la

Convenția

pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

8.

Mai mult, pârâții au tot dreptul să refuze încheierea contractului atât timp cât reclamanta are debite neachitate, respectiv penalități de întârziere.

9.

Împotriva sentinței primei instanțe a formulat apel reclamanta, arătând, pe lângă alte critici ce vizează argumentele primei instanțe, că și-a manifestat dorința de a cumpăra imobilul deținut cu titlu de chirie, iar intimații au analizat cererea sa și au constatat că sunt întrunite condițiile de a se proceda la vânzarea spațiului, efectuând evaluarea acestuia și stabilind prețul de 21.571 lei prin procesul-verbal de evaluare încheiat la data de 20 ianuarie 2015.

10.

Apelanta-reclamantă a susținut că prevederile

art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995

nu sunt contrare prevederilor

art. 42 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 , ci cel din urmă text de lege a venit doar cu o completare, în sensul că le conferă chiriașilor un drept de preempțiune.

11.

Prin întâmpinarea formulată de intimații municipiul Cluj-Napoca și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, ambii reprezentați prin primar, s-a susținut că hotărârea instanței de fond a fost pronunțată cu respectarea dispozițiilor legale incidente, arătându-se că legea cuprinde o normă permisivă și nu una imperativă de obligare la vânzare, legiuitorul lăsând la latitudinea unităților administrativ-teritoriale opțiunea de a vinde sau de a păstra imobilele în fondul locativ de stat.

III.

Motivele reținute de titularul sesizării care susțin admisibilitatea procedurii

12.

Prin Încheierea de sesizare din data de 6 aprilie 2017, pronunțată în Dosarul nr. 3.633/211/2016, Tribunalul Cluj - Secția civilă a arătat că sunt îndeplinite condițiile de admisibilitate a sesizării prevăzute de dispozițiile

art. 519 din Codul de procedură civilă , întrucât: există o cauză în curs de judecată; completul de judecată care sesizează instanța supremă judecă în ultimă instanță; cauza se află în competența materială a tribunalului, potrivit

art. 95 pct. 2 din Codul de procedură civilă ; chestiunea de drept adusă în discuție în apel nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluționare, iar de dezlegarea dată depinde soluționarea pe fond a cauzei.

IV.

Punctul de vedere al completului de judecată cu privire la dezlegarea chestiunii de drept

13.

Completul de judecată al Tribunalului Cluj - Secția civilă a arătat că prin

art. 42 alin. (1)

și

(3) din Legea nr. 10/2001 , în vigoare la data formulării cererii, s-a instituit doar un drept de preempțiune privind cumpărarea imobilelor de către chiriași și nu o obligație legală a deținătorului de a vinde imobilele.

14.

În conformitate cu dispozițiile

art. 52 din Legea nr. 10/2001 , ca urmare a intrării în vigoare a

Legii nr. 10/2001

au fost abrogate implicit dispozițiile

art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995 , care stabileau dreptul chiriașilor de a cumpăra apartamentele care nu se restituiau foștilor proprietari.

15.

Așadar, chiar dacă apelanta ar fi îndeplinit la data formulării cererii de cumpărare condițiile prevăzute de

art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995 , această stare de fapt nu poate produce consecințele juridice dorite de aceasta, în condițiile în care aceste dispoziții legale nu mai sunt aplicabile.

16.

În practica altor instanțe s-au pronunțat soluții în sens contrar, reținându-se că

art. 9 din Legea nr. 112/1995

stabilește în favoarea chiriașilor un drept special de cumpărare, drept care nu poate fi restrâns prin voința unității administrativ-teritoriale, iar dreptul de preempțiune instituit de prevederile

art. 42 alin. (3) din Legea nr. 10/2001

nu modifică și nici nu abrogă implicit dreptul de opțiune al chiriașului de a cumpăra și nici obligația de a vinde către chiriaș în cazul exercitării de către acesta a dreptului de opțiune, ci reglementează doar posibilitatea proprietarului de a vinde bunul și altor persoane decât chiriașului, cu rezervarea unui drept de opțiune a chiriașului la preț egal.

V.

Punctele de vedere ale părților cu privire la dezlegarea chestiunii de drept

17.

Apelanta-reclamantă a arătat că prin

Decizia Curții Constituționale nr. 3 din 16 ianuarie 2001 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 14 martie 2001, s-a constatat că prevederile

art. 9 din Legea nr. 112/1995

nu sunt neconstituționale, reținându-se că prin aceste prevederi legale s-a stabilit o obligație în sarcina statului român de a vinde imobilul în cazul în care chiriașul își manifestă dorința de cumpărare.

18.

De la intrarea în vigoare a

Legii nr. 10/2001 , instanțele de judecată au dat interpretări diferite

art. 9 din Legea nr. 112/1995

și

art. 42 alin. (3)

coroborat cu

art. 52 din Legea nr. 10/2001 , deși acestea nu sunt contrare, cele din urmă ducând doar la concluzia că și alte persoane pot solicita vânzarea imobilelor ce au făcut obiectul

Legii nr. 112/1995 , chiriașii având un drept de preempțiune.

19.

Intimații-pârâți au apreciat că obligația de vânzare impusă prin textul de lege menționat unităților deținătoare de imobile cu destinația de locuințe s-a modificat implicit într-o facultate de a vinde prin adoptarea

Legii nr. 10/2001 .

20.

Art. 9 din Legea nr. 112/1995

prevede dreptul chiriașilor titulari de contract la cumpărarea apartamentelor ce nu se restituie în natură foștilor proprietari, în timp ce

art. 42 din Legea nr. 10/2001

stabilește că aceste locuințe rămân în administrarea deținătorilor actuali, dar pot fi înstrăinate conform legislației în vigoare. Prin

art. 52 din Legea nr. 10/2001

s-au abrogat tacit dispozițiile

art. 9 din Legea nr. 112/1995

prin înlocuirea obligației de a vinde cu disponibilitatea de a vinde.

21.

La data la care apelanta a înregistrat cererea de cumpărare a locuinței, respectiv data de 7 august 2014, prevederile

Legii nr. 10/2001

erau în vigoare, iar instanța de judecată nu poate obliga proprietarul locuinței să încheie contract de vânzare-cumpărare.

22.

După comunicarea raportului, potrivit dispozițiilor

art. 520 alin. (10) din Codul de procedură civilă , a fost formulat în scris un punct de vedere de către apelanta-reclamantă, prin avocatul ales, prin care s-a susținut admisibilitatea sesizării pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile, apreciindu-se că sunt întrunite cumulativ toate condițiile prevăzute de

art. 519 din Codul de procedură civilă . De asemenea a arătat că este necesară dezlegarea chestiunii de drept în discuție, respectiv, să se stabilească dacă, prin apariția

Legii nr. 10/2001 , prevederile

art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995

și-au încetat sau nu aplicabilitatea.

23.

La punctul de vedere formulat s-au atașat practică judiciară (hotărâri judecătorești pronunțate în perioada 2013-2015 la nivelul Curților de Apel Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Oradea), precum și copiile contractelor de închiriere încheiate la data de 23 martie 1993 și, respectiv, 8 iulie 1994.

VI.

Jurisprudența instanțelor naționale în materie

24.

În urma solicitării adresate de către Înalta Curte de Casație și Justiție, instanțele naționale au transmis hotărârile judecătorești identificate ca fiind relevante pentru chestiunea de drept ce face obiectul analizei în prezenta cauză, precum și punctele de vedere teoretice exprimate de către judecători, din răspunsurile comunicate rezultând următoarele aspecte:

25.

La nivelul instanței de trimitere - Curtea de Apel Cluj, din cuprinsul hotărârilor judecătorești transmise rezultă că prin intrarea în vigoare a

Legii nr. 10/2001

au fost abrogate implicit dispozițiile

art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995

care stabileau dreptul chiriașilor de a cumpăra apartamentele care nu se restituiau foștilor proprietari, chiriașul având doar un drept de preempțiune, în ipoteza în care deținătorul imobilului se hotărăște să îl înstrăineze.

26.

Curțile de Apel Iași, Ploiești, Suceava, Alba Iulia, Craiova și Târgu Mureș au comunicat că nu au identificat practică judiciară în materia vizată.

27.

Curțile de Apel Oradea, Pitești, Timișoara, Brașov și Bacău au învederat prin răspunsurile formulate că nu au identificat practică judiciară, însă au transmis punctele de vedere teoretice exprimate de judecători cu privire la chestiunea de drept analizată, care relevă opinii divergente.

28.

Curtea de Apel Galați a comunicat că opinia judecătorilor este în sensul că prin

art. 42 alin. (1)

și

(3) din Legea nr. 10/2001

s-a instituit doar un drept de preempțiune privind cumpărarea imobilelor de către chiriași și nu o obligație legală a deținătorului de a le vinde. Totodată, în conformitate cu dispozițiile

art. 52 din Legea nr. 10/2001 , ca urmare a intrării în vigoare a acestei legi au fost abrogate implicit dispozițiile

art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995 , care stabileau dreptul chiriașilor de a cumpăra apartamentele care nu se restituiau foștilor proprietari. La nivelul Secției I civile a Tribunalului Galați practica judiciară este în sensul că prevederile

art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995

sunt aplicabile și ulterior datei de 14 februarie 2001.

29.

Curtea de Apel București a transmis exemplificativ practică judiciară și a arătat că opinia majoritară exprimată a fost în sensul că dispozițiile

art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995

sunt aplicabile și ulterior datei de 14 februarie 2001.

În argumentarea acestei opinii s-a arătat că

art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/2005

este aplicabil în continuare în raport cu sfera de aplicare a acestei legi și cu regulile după care se rezolvă conflictul de legi în timp, norma juridică în discuție aplicându-se doar acelor categorii de chiriași care aveau un contract de închiriere valabil încheiat și care ocupau efectiv locuința la data intrării în vigoare a

Legii nr. 112/1995 .

Pe lângă faptul că, prin această lege, s-a instituit o măsură de protecție socială, obligarea unității administrativ-teritoriale de a vinde un spațiu locativ aflat sub incidența

Legii nr. 112/1995

este o obligație in rem, instituită de legiuitor în considerarea obiectului (locuința preluată de stat), iar nu o obligație in personam, reglementată în considerarea subiectului (unitatea administrativ-teritorială), astfel încât nu se poate accepta argumentul conform căruia se aduce atingere dreptului de dispoziție asupra bunului.

Prin

art. 42 alin. (3) din Legea nr. 10/2001

nu s-a făcut decât să se completeze

art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995 , să se dea dreptul unității deținătoare de a vinde imobilul și altor persoane decât chiriașii, însă cu respectarea dreptului de preempțiune al acestora. Referirea la „legislația în vigoare“ este un argument în plus în sensul că prevederile

art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995

continuă să-și producă efectele.

A fost exprimată și opinia minoritară contrară, în sensul că prevederile

art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995

nu sunt aplicabile ulterior datei de 14 februarie 2001, opinie justificată pe o interpretare gramaticală a

art. 42 alin. (3) din Legea nr. 10/2001

și pe contrarietatea acestei norme cu cea cuprinsă în

art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995 , înlăturată prin aplicarea

art. 52 din Legea nr. 10/2001 .

30.

Curtea de Apel Constanța a identificat o singură decizie relevantă, prin care s-a reținut că dispozițiile

art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995

trebuie aplicate în sensul că se conferă chiriașului opțiunea cumpărării acelei locuințe, iar unitatea deținătoare are obligația de a înstrăina locuința în litigiu.

Practica judiciară la nivelul Tribunalului Constanța, potrivit hotărârilor definitive transmise, este în sensul că prevederile

art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995

sunt aplicabile și ulterior datei de 14 februarie 2001.

31.

În jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție, potrivit Adresei nr. 87/civ I/5.09.2017 a Secției I civile, a fost identificată Decizia nr. 6.129 din 7 iulie 2005, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția civilă și de proprietate intelectuală, prin care s-a reținut în susținerea soluției de admitere a recursului, în esență, că în raport cu dispozițiile

art. 43 alin. (3)

coroborat cu

art. 52 din Legea nr. 10/2001 , refuzul pârâtei de a încheia contractul de vânzare-cumpărare nu este legal, acesta neavându-și temei în lege.

32.

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția judiciară - Serviciul judiciar civil, prin Adresa nr. 1.760/C//III-5/2016 din 13 ianuarie 2017, a comunicat că nu se analizează practica judiciară în vederea promovării unui eventual recurs în interesul legii în problema de drept care formează obiectul prezentei sesizări.

VII.

Jurisprudența Curții Constituționale

33.

Dispozițiile

art. 9 din Legea nr. 112/1995

au făcut obiectul controlului de constituționalitate, fiind pronunțate numeroase decizii, relevante fiind

Decizia nr. 73 din 19 iulie 1995 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 8 august 1995,

Decizia nr. 485 din 2 decembrie 1997 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 8 aprilie 1998, și

Decizia nr. 3 din 16 ianuarie 2001 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 14 martie 2001. Prin deciziile sus-menționate s-a reținut, în esență, că posibilitatea vânzării către chiriași a locuințelor ce nu se restituie în natură foștilor proprietari constituie recunoașterea, prin lege, a unui drept subiectiv, înlăturându-se astfel discriminarea anterioară când un asemenea drept era recunoscut numai chiriașilor din locuințele construite din fondurile statului. Prin

art. 9 din Legea nr. 112/1995

se acordă posibilitatea tuturor chiriașilor titulari ai unor contracte de închiriere a apartamentelor în care locuiesc de a opta între a cumpăra aceste apartamente, după expirarea termenului prevăzut la

art. 14

din lege, sau de a rămâne în continuare chiriași.

34.

Cu referire la prevederile

art. 42 alin. (3) din Legea nr. 10/2001

s-a pronunțat

Decizia Curții Constituționale nr. 235 din 4 martie 2008 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 17 aprilie 2008. Curtea a constatat că, în opinia autorului excepției, neconstituționalitatea

art. 42 alin. (3) din Legea nr. 10/2001

se întemeiază pe modul diferit în care sunt reglementate două situații juridice similare, cu toate că privesc aceeași categorie de persoane, respectiv chiriașii, și aceeași categorie de bunuri, respectiv imobilele având destinația de locuințe, prin raportare la

art. 9 din Legea nr. 112/1995 , aspect care nu reprezintă un aspect de neconstituționalitate și atrage inadmisibilitatea excepției.

VIII.

Raportul asupra chestiunii de drept

35.

Prin raportul întocmit în cauză, în conformitate cu dispozițiile

art. 520 alin. (7) din Codul de procedură civilă , s-a apreciat că nu sunt îndeplinite cumulativ condițiile de admisibilitate pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile, sub aspectul ultimelor două cerințe impuse de

art. 519 din Codul de procedură civilă .

36.

Asupra rezolvării de principiu a chestiunii de drept sesizate, pentru ipoteza în care completul desemnat în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile ar ajunge la concluzia întrunirii condițiilor de admisibilitate, opinia judecătorului-raportor a fost, reformulând chestiunea de drept în discuție, în sensul că, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor

art. 42 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 , chiriașii au și dreptul de a opta pentru cumpărarea imobilelor cu destinația de locuințe, potrivit

art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995 .

IX.

Înalta Curte de Casație și Justiție

37.

Examinând sesizarea în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctele de vedere formulate de părți și chestiunea de drept ce se solicită a fi dezlegată, constată următoarele:

38.

În privința obiectului și a condițiilor sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, legiuitorul, în cuprinsul

art. 519 din Codul de procedură civilă , a instituit o serie de condiții de admisibilitate pentru declanșarea acestei proceduri, condiții care se impun a fi întrunite în mod cumulativ, respectiv:

–

existența unei cauze aflate în curs de judecată;

–

cauza să fie soluționată în ultimă instanță;

–

cauza care face obiectul judecății să se afle în competența legală a unui complet de judecată al Înaltei Curți de Casație și Justiție, al curții de apel sau al tribunalului învestit să soluționeze cauza;

–

ivirea unei chestiuni de drept de a cărei lămurire depinde soluționarea pe fond a cauzei în curs de judecată;

–

chestiunea de drept identificată să prezinte caracter de noutate și asupra acesteia Înalta Curte de Casație și Justiție să nu fi statuat și nici să nu facă obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluționare.

39.

Primele trei condiții de admisibilitate sunt îndeplinite, întrucât litigiul în legătură cu care s-a formulat sesizarea este în curs de judecată, tribunalul învestit cu judecata apelului urmează să soluționeze cauza în ultimă instanță, prin pronunțarea unei hotărâri judecătorești care, potrivit

art. 634 alin. (1) pct. 4 din Codul de procedură civilă , este definitivă, iar cauza care face obiectul judecății se află în competența legală a unui complet de judecată al tribunalului învestit să soluționeze cauza.

40.

În punctul de vedere la raport, apelanta-reclamantă a susținut că deținea contract de închiriere la data intrării în vigoare a

Legii nr. 112/1995 , atașând copii de pe înscrisuri (care urmează a fi valorificate în fața instanței de judecată), iar în cauză se pune problema existenței în vigoare a unei norme legale care fundamentează acțiunea, contestată prin susținerea unei abrogări implicite, problema de drept în discuție fiind una veritabilă și cu dificultate suficient de mare pentru a necesita intervenția Înaltei Curți de Casație și Justiție pe această cale.

41.

În privința condiției referitoare la noutatea chestiunii de drept care formează obiectul sesizării se constată că instanțele naționale nu au pronunțat hotărâri judecătorești de natură a contura o jurisprudență constantă și continuă în materia de referință, în baza unei interpretări unitare a textelor care au generat chestiunea de drept a cărei rezolvare de principiu se solicită.

42.

De asemenea, chestiunea de drept este de actualitate, ridicându-se probleme de interpretare ce implică riscul unor dezlegări diferite ulterioare în practica judiciară.

43.

Așa fiind, în cauză este îndeplinită situația premisă a iminenței apariției unei practici judiciare neunitare, așa cum rezultă din analiza hotărârilor judecătorești și a punctelor de vedere divergente exprimate de instanțele naționale.

44.

Totodată, se constată că asupra acestei chestiuni de drept, Înalta Curte de Casație și Justiție nu a statuat anterior pe calea unui recurs în interesul legii ori a unei alte hotărâri prealabile, iar decizia anterioară, de speță, nu a făcut o analiză în sensul solicitat prin actul de sesizare.

45.

Prin urmare, sesizarea întrunește cumulativ condițiile de admisibilitate prevăzute de

art. 519 din Codul de procedură civilă , astfel încât se impune a se da eficiență mecanismului de unificare reprezentat de pronunțarea unei hotărâri prealabile, în vederea atingerii dezideratului acestei instituții procesuale, respectiv preîntâmpinarea soluționării diferite a unei chestiuni de drept de către instanțele judecătorești (control a priori) și asigurarea securității raporturilor juridice.

46.

Pe fondul sesizării se constată că prima instanță a fost sesizată la data de 4 martie 2016 cu o cerere prin care reclamanta a solicitat, în principal, pronunțarea unei hotărâri prin care să fie obligați pârâții la efectuarea formalităților de vânzare cu privire la un imobil cu destinația de locuință, în urma demersurilor efectuate la deținător, la data de 7 august 2014.

47.

În cauză s-a pus problema existenței unui conflict între

art. 42 alin. (3) din Legea nr. 10/2001

și

art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995 , ce ar intra sub incidența

art. 52 din Legea nr. 10/2001 , potrivit căruia „La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice alte dispoziții contrare.“

48.

Pentru a se putea vorbi despre o contrarietate sunt necesare analiza și compararea conținutului normelor indicate ca fiind concurente, iar în acest scop trebuie să se apeleze inclusiv la metoda de interpretare sistematică a normelor juridice.

49.

Potrivit

art. 42 alin. (1)

și

(3) din Legea nr. 10/2001 , imobilele cu destinația de locuință care în urma procedurilor prevăzute la

cap. III

nu se restituie persoanelor îndreptățite rămân în administrarea deținătorilor actuali și pot fi înstrăinate potrivit legislației în vigoare, chiriașii având drept de preempțiune.

50.

Într-adevăr, dreptul de preempțiune, prin natura lui, conferă preferință unei persoane numită preemptor la cumpărarea unui bun, la preț egal^1, atunci când proprietarul acestuia îl vinde, iar existența lui nu transformă vânzarea într-una forțată, deoarece nu este substituită voința vânzătorului de a înstrăina, ci se îngrădește numai libertatea acestuia (în anumite limite) de a-și alege persoana cumpărătorului, nu și libertatea de a vinde.

art. 1.730 alin. (1) din Codul civil , „În condițiile stabilite prin lege sau contract, titularul dreptului de preempțiune, numit preemptor, poate să cumpere cu prioritate un bun.“

51.

Practic, dacă proprietarul se decide să vândă, el nu poate să vândă cui dorește, ci este ținut să respecte dreptul de prioritate al preemptorului. În măsura în care s-a hotărât să vândă, proprietarul trebuie să respecte dreptul de preempțiune.

52.

Aceste aspecte de drept comun care conturează dreptul de preempțiune, regăsite în doctrină și în opinia instanței de trimitere (precum și în opiniile exprimate în cadrul altor instanțe), erau pe deplin valabile și suficiente în interpretarea și aplicarea dispozițiilor

art. 42 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 , în măsura în care numai acesta s-ar fi regăsit în conținutul normei legale, cum este în cazul altor situații reglementate în această lege.

53.

Astfel,

art. 17 din Legea nr. 10/2001

prevede că:

^1 Potrivit

Articolul 17

(1)

Locatarii imobilelor având destinațiile arătate în

anexa nr. 2 lit. a)^2

și

lit. b) pct. 1^3 , care face parte integrantă din prezenta lege, au drept de preemțiune la cumpărarea acestora.

(2)

Acest drept se poate exercita, sub sancțiunea decăderii, în termen de 90 de zile de la data primirii notificării privind intenția de vânzare.

(3)

Notificarea se face prin executorul judecătoresc, potrivit legii.

(4)

Contractele de vânzare-cumpărare încheiate cu încălcarea dreptului de preemțiune sunt lovite de nulitate.

Notă

^2

1.

Imobile ocupate de unități și instituții de învățământ din sistemul de stat (grădinițe, școli, licee, colegii, școli profesionale, școli postliceale, instituții de învățământ superior);

2.

Imobile ocupate de unități sanitare și de asistență medico-socială din sistemul public (creșe, cămine-spital pentru bătrâni, spitale, centre de plasament, case de copii);

3.

Imobilele ocupate de administrații financiare, trezorerii, ministere și alte autorități ale administrației publice centrale, parchete, judecătorii, tribunale, curți de apel, poliție, poliție de frontieră, jandarmerii, servicii publice comunitare pentru situații de urgență, sedii vamale, arhive naționale, direcții județene, case de asigurări de sănătate, primării, prefecturi, consilii locale și județene, inspectorate școlare;

4.

Imobilele ocupate de instituții publice de cultură: teatre, opere, biblioteci, muzee, filarmonici, centre de cultură.

^3 Imobile ocupate de sedii ale partidelor politice legal înregistrate.

Potrivit

art. 19 alin. (4)

din aceeași lege, „Noul proprietar al suprafeței restituite în proprietate potrivit

alin. (2)

are un drept de preemțiune la cumpărarea suprafeței adăugate imobilului după trecerea acestuia în proprietatea statului, dispozițiile

art. 17 alin. (2)

și

(3)

fiind aplicabile în mod corespunzător.“^4

Notă

^4 Potrivit

art. 19 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 , „În situația imobilelor-construcții care fac obiectul notificărilor formulate potrivit procedurilor prevăzute la

cap. III

și cărora le-au fost adăugate, pe orizontală și/sau verticală, în raport cu forma inițială, corpuri suplimentare de sine stătătoare, foștilor proprietari sau, după caz, moștenitorilor acestora, li se restituie, în natură, suprafața deținută în proprietate la data trecerii în proprietatea statului.“

54.

Aceste două situații au fost supuse de legiuitor exclusiv regimului dreptului de preempțiune, îndreptățind doctrina să afirme, cu referire la

art. 17 , că proprietarul nu este obligat să vândă, singura lui obligație fiind de a permite preemptorului să cumpere cu preferință.

55.

Dacă ar fi avut intenția ca și chiriașului care ocupă imobilul cu destinația de locuință să i se recunoască exclusiv un drept de preempțiune, legiuitorul ar fi procedat în același mod și nu ar fi introdus în

art. 42 alin. (3)

sintagma „potrivit legislației în vigoare“. Mai mult, în ceea ce privește dreptul de preempțiune, nici nu a făcut trimitere la

art. 17 , așa cum a procedat în

art. 19 , supunându-l astfel dreptului comun, respectiv

Codului civil .^5

Notă

^5 Potrivit

art. 1.730 alin. (2) din Codul civil , „Dispozițiile prezentului cod privitoare la dreptul de preempțiune sunt aplicabile numai dacă prin lege sau contract nu se stabilește altfel“, iar potrivit

art. 123 alin. (1) din Legea nr. 71/2011

pentru punerea în aplicare a

Legii nr. 287/2009 privind Codul civil , cu modificările și completările ulterioare, prevederile referitoare la dreptul de preempțiune cuprinse în legile speciale aflate în vigoare la data intrării în vigoare a actualului Cod civil sunt completate cu dispozițiile

art. 1.730-1.740 din Codul civil .

56.

Din modul de reglementare rezultă în mod clar intenția legiuitorului de a supune situația chiriașilor la care se referă

art. 42 alin. (3)

unui alt regim juridic decât cel cuprins în

art. 17

și

19 .

57.

Art. 42 alin. (3) din Legea nr. 10/2001

cuprinde o normă de trimitere, care se completează cu cea de referință, iar în măsura în care „legislația în vigoare“ cuprinde și

art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995

este exclusă ipoteza unei contrarietăți, care, în mod necesar, ar fi dus problema în discuție pe tărâmul

art. 52 din Legea nr. 10/2001 .

58.

Procedând în acest mod, legiuitorul a respectat tehnica legislativă impusă prin

Legea nr. 24/2000

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, cu modificările și completările ulterioare

(Legea nr. 24/2000) , care în

art. 50 alin. (1)

prevede că „În cazul în care o normă este complementară altei norme, pentru evitarea repetării în text a acelei norme se va face trimitere la articolul, respectiv la actul normativ care o conține. Nu poate fi făcută, de regulă, o trimitere la o altă normă de trimitere“.

59.

Sintagma „potrivit legislației în vigoare“ nu se poate referi decât la

Legea nr. 112/1995 , concluzie impusă de prevederile

art. 42 alineatul final , care prevede că „Sumele încasate ca urmare a vânzării imobilelor prevăzute la

alin. (3)

vor alimenta fondul prevăzut la

art. 13 alin. 6 din Legea nr. 112/1995 “ și în lipsa normelor metodologice de aplicare a

Legii nr. 10/2001 .

60.

Potrivit

Legii nr. 112/1995 ,

art. 9 alin. (1) , „Chiriașii titulari de contract ai apartamentelor ce nu se restituie în natură foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora pot opta, după expirarea termenului prevăzut la

art. 14 , pentru cumpărarea acestor apartamente cu plata integrală sau în rate a prețului.“

61.

Aceste norme reglementează un drept al chiriașului de a cumpăra, drept însoțit de obligația deținătorului de a vinde, interpretarea și aplicarea în acest sens a textului legal neridicând probleme. Atât instanța de trimitere, cât și celelalte instanțe care și-au exprimat opinia (unele teoretic, altele jurisprudențial) recunosc sensul normei din

Legea nr. 112/1995 , diferențele de poziție fiind determinate de aprecierea caracterului contradictoriu sau nu al acesteia cu dispozițiile

art. 42 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 , din perspectiva

art. 52

din cea din urmă lege.

62.

Nu există nicio rațiune ca, sub aspectul în discuție, din „legislația în vigoare“ -

Legea nr. 112/1995

să fie exclus

art. 9 alin. (1) , pentru că, pe de o parte,

art. 42 alin. (3) din Legea nr. 10/2001

nu face nicio distincție, iar, pe de altă parte, acesta este în concordanță și se completează cu celelalte prevederi ale

art. 42 alin. (3) , dat fiind și contextul socioistoric al legilor de reparație.

63.

Legea nr. 10/2001

a fost elaborată cu pretenția de a fi prima lege-cadru care să reglementeze regimul juridic al celei mai mari părți a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, înglobând în domeniul său și sfera de reglementare a legii anterioare de reparație,

Legea nr. 112/1995 .

64.

Legea nr. 112/1995

reglementează situația juridică a imobilelor cu destinația de locuință, trecute în proprietatea statului cu titlu după data de 6 martie 1945 și care se aflau în posesia statului sau a altor persoane juridice la data de 22 decembrie 1989, în vreme ce

Legea nr. 10/2001

privește regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, indiferent dacă acestea există sau au fost demolate, cu o categorie mai vastă de deținători și cu moment de referință data intrării în vigoare - imobilele preluate în mod abuziv fiind indicate prin

art. 2

din lege ca fiind atât imobilele preluate cu titlu, cât și cele preluate fără titlu, dintre acestea interesând cele cu destinația de locuință.

65.

Corelația dintre cele două legi este, de necontestat, cea mai semnificativă în raport cu corelația

Legii nr. 10/2001

cu alte legi, în cuprinsul acestei legi regăsindu-se elemente care confirmă intenția legiuitorului de a continua politica adoptată în domeniul imobilelor cu destinația de locuință sub regimul

Legii nr. 112/1995 .

66.

Exemplul reprezentativ al acestei corelări este dat de

art. 20 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 , potrivit căruia „Persoanele îndreptățite care nu au formulat cereri potrivit prevederilor

Legii nr. 112/1995 , precum și cele ale căror cereri au fost respinse ori

nu au fost soluționate până la data intrării în vigoare a prezentei legi au dreptul de a formula o asemenea cerere în condițiile prezentei legi.“

67.

Totodată, în ipoteza în care imobilul nu a fost vândut până la intrarea în vigoare a noii legi (deci inclusiv în baza

Legii nr. 112/1995 ), persoana îndreptățită poate solicita restituirea în natură, chiar dacă a primit despăgubiri în lumina acestei legi [ art. 20 alin. (1) ].

68.

Nu în ultimul rând, pe aceeași linie, în protejarea intereselor chiriașilor, în aplicarea

art. 50^1 din Legea nr. 10/2001 , proprietarii ale căror contracte de vânzare-cumpărare (foștii chiriași, cu alte cuvinte), încheiate cu respectarea prevederilor

Legii nr. 112/1995 , au fost desființate prin hotărâri judecătorești au dreptul la restituirea prețului de piață al imobilelor. Inclusiv în situația opusă, a încheierii contractelor de vânzare-cumpărare cu eludarea dispozițiilor

Legii nr. 112/1995 , s-a recunoscut o măsură de favoare, prin scutirea de taxe de timbru a cererilor formulate de chiriași pentru restituirea prețului plătit, actualizat.

69.

Legiuitorul a recunoscut prin sintagma „potrivit legislației în vigoare“, în continuare, dreptul de favoare pe care l-a conferit chiriașilor printr-o măsură de protecție socială, anterior, prin

art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995

- extinzând însă sfera de aplicare de la chiriașii imobilelor cu destinația de locuință preluate cu titlu și la ceilalți, ale căror imobile, cu aceeași destinație, se încadrează în celelalte categorii de preluări, considerate abuzive prin

art. 2

din lege.

70.

Menținerea măsurii de protecție este cu atât mai evidentă în condițiile în care, prin reglementarea dreptului de preempțiune, legiuitorul a recunoscut pentru prima dată și dreptul deținătorului de a înstrăina imobilul cu destinația de locuință, impunându-i o limită în exercițiul acestui drept, prin obligarea de a-l prefera pe chiriaș în calitate de cumpărător, în cazul în care acesta din urmă ar face această opțiune.

71.

Procedând în acest mod, pe lângă faptul că a păstrat poziția adoptată în regimul legii anterioare de reparație în domeniul imobilelor cu destinația de locuințe, legiuitorul s-a conformat jurisprudenței Curții Constituționale, mai sus menționată, în care s-a reținut că posibilitatea vânzării către chiriași a locuințelor ce nu se restituie în natură foștilor proprietari constituie recunoașterea, prin

art. 9 din Legea nr. 112/1995 , a unui drept subiectiv, înlăturându-se astfel discriminarea anterioară când un asemenea drept era recunoscut numai chiriașilor din locuințele construite din fondurile statului.^6

Notă

^6 În materia

Legii nr. 85/1992

privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Decizia nr. 5 din 21 ianuarie 2008

a Înaltei Curți de Casație și Justiție - Secțiile Unite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 30 septembrie 2008, și

Decizia nr. 3 din 18 februarie 2013

a Înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul competent să judece recursul în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 3 aprilie 2013.

72.

Prin urmare, prin

art. 42 alin. (3) din Legea nr. 10/2001

se reglementează posibilitatea înstrăinării imobilelor cu destinația de locuință, pe de o parte, ca urmare a opțiunii chiriașului de a cumpăra, iar, pe de altă parte, din inițiativa deținătorului, cu recunoșterea în acest caz a dreptului de preempțiune al chiriașului, ambele ipoteze sub condiția epuizării procedurilor administrative și jurisdicționale, în cazul în care acestea s-au declanșat - neexistând astfel o suprapunere de reglementare, în sensul

art. 52 din Legea nr. 10/2001 , ci o completare.

73.

În respectarea ierarhiei actelor normative prevăzute de

Constituția României

și de

art. 4 din Legea nr. 24/2000 ^7, hotărârea Guvernului prin care au fost aprobate

Normele metodologice

de aplicare unitară a prevederilor

Legii nr. 10/2001 , emisă pentru organizarea aplicării legii în temeiul

art. 51

din acest act normativ, explicitează normele a căror executare o asigură.

Notă

^7

Art. 4 alin. (3) din Legea nr. 24/2000

prevede: „Actele normative date în executarea legilor, ordonanțelor sau a hotărârilor Guvernului se emit în limitele și potrivit normelor care le ordonă.“

74.

Sensul acestor norme nu poate fi decât acela că s-a urmărit explicitarea noutății aduse pe plan legislativ, respectiv recunoașterea unui drept de preempțiune în favoarea chiriașului.

75.

Aceasta deoarece, sub aspectul în discuție, prevederea „potrivit legislației în vigoare“ nu mai avea nevoie de o explicitare în detaliu, aceasta fiind

Legea nr. 112/1995

[ art. 9 alin. (1) ], confirmată sub acest titlu în

art. 42.1 lit. B din Normele metodologice

de aplicare unitară a

Legii nr. 10/2001

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, aprobate prin

Hotărârea Guvernului nr. 250/2007 , cu modificările și completările ulterioare - deși, cum s-a arătat, și în lipsa unei explicitări era singura aplicabilă (supra, paragraful 59).

76.

În caz contrar, prin normele de aplicare a legii s-ar depăși limitele în care acestea pot fi elaborate, schimbându-se sensul sintagmei „potrivit legislației în vigoare“ -

Legea nr. 112/1995 , care prin

art. 9 alin. (1)

conferă chiriașului dreptul de a opta pentru cumpărare, operațiune nepermisă de normele în materia tehnicii legislative.

77.

Prin

Decizia nr. 3/2017 , pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 24 februarie 2017, s-a statuat în sensul că „În interpretarea și aplicarea dispozițiilor

art. 3 ,

art. 9 ,

art. 26 alin. (3) din Legea nr. 112/1995

pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, coroborate cu

art. 37 din Normele metodologice

privind aplicarea

Legii nr. 112/1995

pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, stabilite prin

Hotărârea Guvernului nr. 20/1996 , republicate, stabilește că proprietarul construcției are dreptul să dobândească proprietatea și asupra terenului aferent acesteia și să solicite, în caz de refuz, pe calea acțiunii în justiție, obligarea la perfectarea contractului de vânzare-cumpărare.“

78.

Fără a lămuri chestiunea ce face obiectul dosarului de față, prin această decizie s-a prefigurat o orientare privind interpretarea dispozițiilor

art. 9 din Legea nr. 112/1995

(coroborate și cu

art. 37 din normele

de aplicare a acestei legi), arătându-se că dreptul de a se solicita obligarea la încheierea actului de vânzare-cumpărare asupra terenului aferent locuinței se naște pe data exercitării opțiunii legale de a dobândi apartamentul odată cu terenul aferent sau de a dobândi terenul aferent după ce a fost încheiat contractul de vânzare asupra construcției.

79.

Întrucât s-a confirmat includerea în

art. 42 alin. (3) din Legea nr. 10/2001

a dispozițiilor

art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995 , iar dreptul și obligația impuse prin această normă nu au ridicat probleme din perspectiva regimului național al dreptului de proprietate privată și a

art. 1 al Primului Protocol adițional

la

Convenția

pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale nu se mai impune o analiză de natura celei făcute de prima instanță care, în interpretarea

art. 42 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 , a stabilit conținutul normei ca referindu-se exclusiv la dreptul de preempțiune al chiriașilor, caz în care o astfel de evaluare era impusă, date fiind natura și efectele acestui drept.

80.

Pentru aceste considerente, în temeiul

art. 521 din Codul de procedură civilă ,

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

În numele legii DECIDE:

Admite sesizarea formulată de Tribunalul Cluj - Secția civilă în Dosarul nr. 3.633/211/2016 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, stabilește că:

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor

art. 42 alin. (3) din Legea nr. 10/2001

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe lângă dreptul de preempțiune, chiriașii au și dreptul de a opta pentru cumpărarea imobilelor cu destinația de locuințe, drept prevăzut de

art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995

pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor

art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă .

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 6 noiembrie 2017.

PREȘEDINTELE DELEGAT AL SECȚIEI I CIVILE
LAVINIA CURELEA
Magistrat-asistent,
Mihaela Lorena Mitroi

Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.